簡述商標權和著作權的區別_版權和商標的區別?
特邀律師
試述專利權,著作權和商標權共有及其共有權行使之間有何異同?(論述) 這個問題可以從以下方面加以論述: 第一方面是共有權利的歸屬方面: 1,著作權共有的歸屬是:兩人以上合作創作的作品,著作權由合作作者共同享有。沒有參加創作的人,不能成為合作作者。 2,.共有專利的歸屬是:兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。 3,共有商標的歸屬是:兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請注冊同一商標,共同享有該商標專用權。 由此,可見在歸屬方面的共同點是三者都可以共有,但不同在于著作權共有明確排除了沒有實際參加創作的人,而專利權和商標權則是可以共有,比如單位給作者提供意見,由幾位員工合作創作出作品,此時著作權屬于實際參加創作的幾位員工,而同種情形下,專利權和商標權則可以是員工和單位共有。 第二方面是共有權利的行使方面: 1,.著作權的共有的行使規則是:合作作品可以分割使用的,作者對各自創作的部分單獨享有著作權,但行使著作權時不得妨礙合作作品的正常使用。合作作品不可以分割使用的,其著作權由各合作作者共同享有,通過協商一致行使;不能協商一致,又無正當理由的,任何一方不得阻止他方使用或者許可他人使用,但是所得收益應當合理分配給所有合作作者。 2,共有專利的行使規則是:專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。 除前款規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。 3,.共有商標的行使規則是:兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請注冊同一商標,共同行使該商標專用權。 由此,可見在行使方面的共同點是都可以由共有權利人協商一致行使,但不同在于對于著作權的共有行使須區分作品是否可以分割使用,對于專利權和商標權則沒有這個區分。
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針對商標、專利、著作權三個定義可以一一分析!
1、首先;商標是商品的生產者、經營者在其生產、制造、加工、揀選或者經銷的商品上或者服務的提供者在其提供的服務上采用的,用于區別商品或服務來源的,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合,具有顯著特征的標志,是現代經濟的產物。
在商業領域而言,商標包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可作為商標申請注冊。經國家工商總局商標局核準注冊的商標為"注冊商標",受法律保護。商標通過確保商標注冊人享有用以標明商品或服務,或者許可他人使用以獲取報酬的專用權,而使商標注冊人受到保護。
2、專利是指一般是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,這種文件記載了發明創造的內容,并且在一定時期內產生這樣一種法律狀態,即獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施。在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。
3、著作權的對象是作品,是指文學、藝術、和科學領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力成果。
希望對您理解三者的定義有幫助!
第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀的作品,如小說等;商標權保護的是用于區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。
第二,保護的條件和要求不同。著作權法可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但商標法不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。
第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查后授予合法申請人。
著作權是文學、藝術和科學作品受保護的權利
專利權保護的是申請過專利的發明創造,外觀設計
商標保護的是注冊過的商標
著作權與專利權的區別 1、保護對象不同。
著作權所保護的并非作品的思想內容,而是表達該思想內容的具體形式。或者說,著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內容的目的,思想、事實、方法等不是著作權保護的直接標的。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創造性、實用性的發明創造,它拋開表達形式而直接深入到技術方案本身。正因為如此,專利說明書作為一件文字作品,其表達形式受著作權法的保護,而其中所載明的技術內容如果符合專利申請的條件并經審批授權,則會受到專利法的保護。2保護條件不同。著作權并不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨創的。任何作品只要是獨立構思和創作的,不問其思想內容是否與已發表的作品相同或類似,均可獲得獨立的著作權;而對于同一內容的發明,專利權只授予先申請人。這是“獨創性”與“首創性”即兩者保護條件的差異。3權利產生程序不同。著作權均伴隨著作品的創作完成而自動產生,無須履行任何注冊登記手續。而對相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須采取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批準、公告、頒發專利證書等程序才能產生。4適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學、藝術領域,而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。著作權與商標權的區別 1權利內容不同。著作權是一種具有人身與財產雙重屬性的權利,而商標權不具有人身權的內容。2法律要求的保護條件不同。著作權法要求作品具有獨創性,任何抄襲、剽竊所得到的作品不可能受到著作權法的保護。。商標是以文字、圖形等要素為區別商品的標志,它只要求識別性,并不考慮商標是否由商標權人創作。因此在某些情況下,商標權人可以利用他人的美術作品申請商標權,而商標權人與美術作品的著作權人各得其所。3權利的取得方式不同。著作權一般自作品創作完成時自動產生,無須登記注冊。而商標權則須經注冊登記才能產生。版權和商標的區別之處。
1、商標注冊下來后,別人不能注冊。版權的話,別人能登記版權,而且版權不需要營業執照,只要是自然人就可以了。
2、商標主要針對的是產品,版權指的是作品的著作權,也就是說如果你的商標有圖案,登記了版權,就證明這個商標是由你設計的,你擁有這個圖案的創作權。
3、保護的時間不同,版權保護:自然人,作者有生之年加死亡后50年;法人,作品首次發表后50年。而商標的保護期是十年,你到了十年之后需要商標續展。
4、版權登記性價比高,只需登記一次可獲得保護,保護時間長達作者死亡后的50年,期間不需續費也不需續展。
5、版權申請時間快,兩個多月可以拿到證書(可加快),彌補商標申請時間緩慢的不足,彌補客戶沒有進行全類注冊的空白,多類做不成,可以做版權;
6、增加客戶知識產權持有量,商標和版權的聯系。 交叉保護,一般情況下指就一個LOGO既申請商標注冊,又登記版權,從而該LOGO同時獲得商標法與版權法的雙重保護。
在判斷訴爭商標的申請注冊是否損害在先著作權時,司法中一般適用“實質相同+接觸”的原則。 首先,在先著作權成立的基本前提是主張著作權的圖樣構成著作權法意義上的作品。一般情況下,與商標權存在沖突的作品主要為美術作品。 其次,是否享有涉案作品的著作權以及商標權人是否有接觸到涉案作品的可能性,是判定訴爭商標是否損害他人著作權的重要適用要件。當事人提供的標志設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書、商標公告、商標注冊證等,可以作為享有著作權的初步證據。 同時,證明商標權利人接觸過或者有可能接觸他人享有著作權的作品亦尤為必要。當面臨商標權與著作權之間的法律沖突時,有力闡明作品認定、權利歸屬、接觸可能性及與作品構成實質性近似是獲得權利保護的利器。